Удостоверение завещаний

Передача в распоряжение имущества наследникам — тот процесс, через который хотя бы один раз в жизни предстоит пройти человеку. Чтобы действие прошло гладко и без проблем, стоит рассмотреть методические рекомендации по удостоверению завещаний, подаваемые профессионалами в области юриспруденции. Стоит учесть, что наследование по законным принципам не во всех случаях установлено справедливым, по этой причине рекомендуется составлять завещание еще при жизни.

Первое что нужно знать, осуществляя удостоверение завещаний, это правовая база. Подобный вопрос регулирует ГК (глава 62), рассматривает конкретное право гражданина распоряжаться имуществом, находящимся в непосредственной собственности. На основании главы он в состоянии выразить несогласие с официальной позицией относительно распределения имущества, следовательно, составить корректное завещание и удостоверить его. В указанном случае потребуется инструкция о порядке удостоверения завещаний и доверенностей, которая позволит правильно оформить собственное волеизъявление и тем самым обезопасить будущего наследника от проблем с получением в распоряжение объекта.

Чтобы не возникало сомнения в подлинности указанно документа, на нем должна быть проставлена подпись владельца имущества, которая поможет идентифицировать его личность.

Прежде чем анализировать порядок удостоверения завещаний, следует проанализировать содержимое. ГК, статья 1124 предусматривает, что документ должен иметь строгую форму и включать в себя:

  • Документ подается в письменной форме, никаких исключений в виде оформления печатными шрифтами не допускается;
  • Нотариальное удостоверение поданных завещаний осуществляется уполномоченными органами, к примеру, теми же сотрудниками нотариальных контор;
  • Указывается место и время непосредственного удостоверения документа, что в дальнейшем обеспечит его последующую идентификацию;
  • Для законного удостоверения завещания необходимо будет проставить подпись, сделать это собственноручно.
  • Если установлено хотя бы несоблюдение одного правила, это может стать официальным поводом для последующего оспаривания порядка наследования, что вызовет споры и потребует разрешения на уровне действующего законодательства.

    Тонкости, на которые следует обратить внимание

    Осуществляя нотариальное удостоверение оформленных завещаний, важно отметить, что место удостоверения завещания определяется законодательством о нотариате, которое в свою очередь предусматривает удостоверение данного завещания у любого нотариуса, как частного, так и государственного. Место текущего проживания самого лица в конкретном случае не имеет совершенно никакого значения. При необходимости осуществить нотариальное удостоверение необходимых завещаний, с выездом (к примеру, когда имеет место конкретное заболевание у владельца имущества), стоит учесть некоторые особенности данного процесса. Следует учесть, что выезжать за территорию подконтрольного округа уполномоченные органы, нотариус просто не могут, необходимо будет искать вариант ближе к месту текущего проживания лица.

    Какие завещания могут приравниваться к нотариально удостоверенным

    Какой является форма завещания, порядок его подписания и конечного удостоверения? Стоит отметить, в рамках ГК, статьи 1127 установлено, что существует конкретный набор правил для тех документов, которые могут быть приравнены к нотариально удостоверенным. Это касается следующего:

    • Завещания конкретных лиц, которые содержатся на момент подписания в соответствующем медицинском учреждении, доме престарелых, санатории. Порядок заверения подлинности проводят исключительно врачи, главы отделений или их заместители. Они имеют право установления подлинности документа, в котором отображена непосредственная воля завещателя;
    • Удостоверение составленных завещаний нотариусом при условии, что лицо находится в экспедиции, заверение которого могут осуществлять непосредственно руководители тех экспедиций, в которых они находятся в настоящее время. Относятся к этой же категории и те лица, которые плавают на морском судне под флагом своей страны. Заверение документа может провести капитан судна;
    • Завещания отдельных лиц, которые на настоящий момент находятся в местах несения военной службы, при том условии, если нет нотариуса. Уполномочены проводить нотариальное удостоверение составленного закрытого завещания непосредственно командиры воинских частей, в которых они служат в настоящий период времени. В данную категорию входят и лица, которые находятся непосредственно в военном госпитале, санатории. Удостоверение подлинности последнего типа документов могут осуществлять непосредственно врачи военно-лечебных заведений;
    • Последней категорией станет завещание, составленное лицами, находящимися в местах лишения свободы. В данном случае подпись удостоверяющая документ проставляется непосредственно начальником исправительного учреждения.

    Стоит отметить, удостоверение завещаний непосредственно через представителей исключено. В противном случае, документ может быть достаточно просто оспорен, следовательно, по нему выносится совершенно иное заключение со стороны правовых органов. Сам перечень лиц, которые на законном уровне предоставляется право подписания данного документа строго ограничено, является исчерпывающим и нужно принимать к сведению возможность составления завещания подобным образом. Многие обратившиеся за решением указанной проблемы граждане считают, просто составив завещание и оформив его без нотариального заверения, оно имеет силу, однако это совершенно не так. В лучшем случае наследникам предстоит длительное судебное разбирательство, которое непредсказуемо, то лицо, которое имеет все права на получение собственности, окажется без нее.

    Всё по плану: как получить наследство и избежать долгов

    Сложности с наследством

    О том, что может помешать реализации воли наследодателя, в ходе конференции «Право.ру» рассказала Екатерина Маркова, руководитель практики наследования UFG Wealth Management. Кроме очевидного – того, что есть вероятность признания завещания недействительным, существует еще целый ряд опасностей.

    Свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве (ст. 1119 ГК), именно эти правила часто оказываются и самой главной проблемой, поскольку обязательную долю не выделяют. В результате всё идёт не так, как задумал наследодатель. «Чтобы избежать этого риска, нужно грамотное четкое наследственное планирование. Можно использовать завещательный отказ, который тоже учитывается при расчете обязательной доли. И, естественно, проблему можно решить через назначение душеприказчика», – отметила Маркова.

    Наследственное планирование позволяет не только передать управление бизнесом нужному правопреемнику и предотвращает дробление бизнеса, , но и дает возможность назначить исполнителя завещания – душеприказчика, у которого достаточно широкий круг полномочий. Основная причина его назначения – обеспечение охраны имущества и управление бизнес-активами, а также контроль за тем, чтобы имущество перешло к преемникам на основании воли завещателя.

    Екатерина Маркова, руководитель практики наследования UFG Wealth Management

    Брачно-семейные отношения также могут содержать в себе риски. Нивелировать их может брачный договор или соглашение о разделе имущества, которые заключаются до или одновременно с завещанием. С 1 сентября 2018 года к инструментам, которые позволят подстраховаться, добавится и наследственный фонд. Однако пока неясно, как этот механизм, успешно применяемый за рубежом, будет работать в России. Остаются и бизнес-риски: заморозка активов, рейдерский захват, появление кредиторов или не вовлеченных в бизнес наследников.

    Злоупотребления в наследстве

    Существуют как системные, так и частные причины злоупотреблений при наследовании бизнеса. В числе первых – значительный временной разрыв между открытием наследства и удостоверением наследственных прав и недостаток правовых механизмов, направленных на то, чтобы сохранить наследственную массу. «Нужны меры, которые позволяли бы оперативно заморозить наследство. Сейчас от момента возникновения проблемы до введения обеспечительных мер, на которые суд идет крайне неохотно, проходит слишком много времени», – говорит Галина Павлова, управляющий партнер «Павлова и партнеры». Она отмечает и другие причины перегибов при наследовании – например, недостаточность правовых инструментов для планирования или ограниченная возможность контроля за действиями доверительного управляющего. Не менее значимы и субъективные факторы – конфликты между наследниками, неопытные доверительные управляющие или отсутствие у наследников полной и достоверной информации и документов о составе наследуемого имущества. Так, часто невозможно получить выписку о том, что наследодатель является акционером крупной компании, привела пример Павлова.

    Необходимо направить усилия на создание, упрочение правовых механизмов, обеспечивающих сохранность наследственной массы. Надо дать нотариусу инструменты, которые позволили бы ему по своей инициативе принимать меры к охране имущества. Хорошо бы прописать такую возможность в ГК.

    Галина Павлова, управляющий партнер «Павлова и партнеры»

    Александра Игнатенко, член Правления Федеральной нотариальной палаты, затронула тему наследственных фондов, которые появятся в России с 1 сентября текущего года. «Закон приняли быстро при наличии больших возражений и со стороны ученых, и ФНП, и исполнительной власти: давая норму, надо дать и инструменты для ее исполнения», – обозначила она основную проблему в этой области.

    В общении с клиентом задача нотариуса – не просто изложить, что сказал завещатель, но и поговорить, посоветовать, задать вопрос по поводу того, что будет с бизнесом, – об этом часто просто не задумываются, отметила Игнатенко. Не менее важна и техническая сторона вопроса: к сожалению, далеко не все в нотариате готовы принять активно внедряемые новые технологии, признала представитель ФНП. При существенных переменах как в законодательстве, так и в системе работы нотариата, который уходит от документов на бумаге, нотариусу надо быть в авангарде. «Часто можно услышать ответ от нотариуса: «Мы это не делаем». Наша задача – чтобы все могли совершать нотариальные действия, которые обязаны совершить», – заметила Игнатенко.

    О важности профессионализма и добросовестности доверительного управляющего говорил и Леонид Афендиков, управляющий директор Alvarez & Marsal. Если в наследственную массу входит бизнес, есть необходимость принимать управленческие решения ежедневно, в противном случае через полгода наследники могут получить уже компанию-банкрот, поэтому хотелось бы, чтобы законодательство позволяло быстро назначить администратора, заметил он. Александра Игнатенко, в свою очередь, отметила, что по-прежнему не решен вопрос о финансировании доверительного управления, который наиболее остро стоит там, где речь идет о малом бизнесе, и оплата может перекрыть стоимость наследства.

    Наследник может получить не только активы – есть вероятность, что ему придется покрывать и существующие у наследодателя задолженности. Вопросы общих долгов супругов при наследовании осветила Ольга Пучкова, ведущий эксперт группы семейного и наследственного права «Пепеляев Групп». Она уделила значительное внимание тому, является ли выделение супружеской доли правом или обязанностью нотариуса. На практике есть аргументы в пользу обеих позиций. За первую говорит то, что супруг может и не претендовать на долю. Кроме того, речь о праве, а не обязанности, идет в регламенте совершения нотариальных действий, и такой же подход подтверждает 9-й пленум Верховного суда, где говорится, что супруг вправе подать заявление об отсутствии его доли в имуществе, приобретенном во время брака. «Кроме того, расходы на выделение доли могут быть значительными, и, если речь идет об обязанности нотариуса, то ему можно предъявить претензии, указав, что он вводит наследника в необоснованные расходы», – добавила Пучкова. Еще один аргумент в пользу первой позиции – презумпция исключительной осведомленности супруга об источниках средств на приобретение имущества.

    Однако есть и сторонники противоположного подхода, которые говорят, что выделить долю – обязанность нотариуса. Имущество, нажитое в браке, – совместная собственность, если договором между ними не установлен иной режим, напоминают они. Кроме того, у наследодателя могут быть долги, о которых может знать супруг, и бывает, что он отказывается от наследства, понимая, что долг его перекроет, привела пример Пучкова.

    Еще одна проблема при выделении доли – долги.

    Правовой вопрос: чей долг – общий или личный? Презумпция какого долга отражена в законе? Чтобы определиться с ответом, надо иметь в виду процессуальный момент: презумпция общего долга супругов предполагает доказывание в суде негативного факта, а презумпция личного — доказывание позитивного факта, подтверждающего, что деньги тратились на нужды семьи. Исходя из этого, второй вариант оказывается более логичным и приемлемым.

    Ольга Пучкова, ведущий эксперт группы семейного и наследственного права «Пепеляев Групп»

    Александр Сагин, начальник юридического отдела Федеральной нотариальной палаты, уточнил, что ФНП придерживается позиции, что выделение доли – право, а не обязанность нотариуса. Он также рассказал об особенностях оформления наследственных прав при наличии задолженностей. В ходе выступления он подчеркнул, что нотариус не может сообщить кредитору о наследнике по ряду причин. Если свидетельство о праве на наследство уже выдано, он не вправе сообщать о совершенных действиях, в том числе и кредиторам, а до выдачи свидетельства знать доподлинно, кто будет являться наследником, он не может, отметил Сагин.

    Анна Волынец, ведущий юрист консультационной группы «Прайм Эдвайс», рассказала, как совместить наследование, банкротство и процесс. Она осветила процессуальные вопросы дел о банкротстве умершего гражданина, возникающие до того, как истек срок принятия наследства. Волынец обратила внимание, что интересы «должника» в этот период, судя по практике, представляет нотариус. Но часто вызывает вопросы то, сохраняется ли при этом тайна завещания или информация об активах, указанных в завещании, может быть получена финансовым управляющим. Тайна завещания сохраняется, но только в части условий о наследниках, отметила Волынец, а об активах можно узнать из завещания с условием о создании наследственного фонда. Также она рассмотрела вопрос о возможности правопреемства в спорах о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности в случае смерти контролирующего лица. Оптимальное решение – при рассмотрении дела в первой инстанции и до вынесения определения, в котором делаются выводы о том, что основания для привлечения к субсидиарной ответственности есть: правопреемство невозможно, и дело прекращают. Если же определение о привлечении к субсидиарной ответственности уже вынесено, правопреемство возможно. В этом вопросе спикер предложила обратиться к опыту СОЮ – например, использовать принцип, установленный для требований об алиментах, или же признать широкие дискреционные полномочия суда и дать возможность в каждом деле определять, есть ли связь с личностью, исключающая возможность правопреемства.

    Тему продолжил Рустем Мифтахутдинов, к. ю. н., доцент МГЮА, который заметил, что долг, который вытекает из субсидиарной ответственности при банкротстве, никак не связан с личностью – даже по алиментам, если сумма зафиксирована, непонятно, зачем ограничивать оборотоспособность этих прав. Среди основных правоприменительных проблем, касающихся добросовестности наследников и банкротства умершего, он выделил вопрос о наступлении субсидиарной ответственности. «Наследником может быть ребенок или супруга, которые вообще не знали о бизнесе. И получается, что им надо защищаться. Суды, жалея таких наследников, выдумывают конструкцию связи с личностью, по сути же дают защиту наследнику», – заметил Мифтахутдинов. При этом если наследник, к примеру, теневой бенефициар бизнеса наследодателя, едва ли можно предоставлять ему подобную защиту, указал юрист.

    Международное наследование

    Необходимость наследовать крупные активы, находящиеся в разных юрисдикциях, существенно усложняет процесс наследования. Сложности обычно возникают из-за того, что нотариусы не вникают в иностранное законодательство и международные соглашения. Виктория Пинхасова, партнер Юридического бюро «Аронов и Партнеры», обсудила с аудиторией последствия наследования с учётом коллизии юрисдикций. Так, если в России наследство не облагается налогом, то в других юрисдикциях он может достигать 60%, а супруги являются наследниками не первой, а третьей или четвертой очереди, напомнила она. Сложности возникают и в ситуациях, когда наследником является нерезидент. Имеет значение и место составления завещания, указала Пинхасова.

    При этом, несмотря на инструменты, позволяющие спланировать наследство с иностранным элементом, рисков не избежать. Алексей Станкевич, управляющий директор Phoenix Advisors, рассказал о спорах за имущество между трастами и наследниками. Он также сравнил трасты и наследственные фонды, и результат такого сравнения в пользу первых. Он указал и на такие особенности траста, как фактическое отсутствие на практике безотзывных трастов, прозрачность владения, сохранения контроля собственником. Есть и потенциальные риски оспаривания передачи имущества в траст. Типичный повод – невключение наследников в состав бенефициаров. «Я бы параллельно оформлял завещание, указывал в нем четко имущество для каждого, подчеркивая, что кроме этого прав у них нет, чтобы минимизировать возможность идти за другими активами», – посоветовал Станкевич. Александр Захаров, партнер Paragon Advice Group, перечислил признаки притворности траста.

    Завершилось обсуждение вопросов наследственного права выступлением Ильи Радченко, члена Правления Московской городской нотариальной палаты, который рассказал о действиях и возможностях российского нотариуса при наследовании с иностранным элементом.

    УДОСТОВЕРЕНИЕ БЕССПОРНОГО ПРАВА

    В результате изучения настоящей главы студент должен:

  • – знать суть и особенности процедурных действий по нотариальному оформлению наследственных прав и прав на долю в общем имуществе супругов;
  • – уметь ориентироваться в нормах материального права, регулирующих вопросы оформления наследственных нрав, а также имущественные отношения супругов как при их жизни, так и в случае смерти одного из них;
  • – уметь самостоятельно формировать свою позицию по вопросам, возникающим при распоряжении наследственными правами и правами в общей собственности супругов.
  • Выдача свидетельств о праве на наследство

    1. В Российской Федерации право наследования является гарантированным конституционным правом, в реализации которого весомая роль отводится нотариату.

    В соответствии со ст. 1110 ГК РФ под наследованием понимается переход имущества гражданина после его смерти к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил ГК РФ не вытекает иное.

    Наследство открывается со смертью гражданина, и поэтому днем его открытия признается день смерти гражданина. Документом, подтверждающим факт и время смерти гражданина, является свидетельство о смерти (повторное свидетельство о смерти), выдаваемое на территории РФ органами, наделенными полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния.

    В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. В отношении наследства, открывшегося после смерти наследодателя, состоявшего в браке, нотариус, руководствуясь законом, исходит из того, что доля наследодателя в общем имуществе супругов включается в состав его наследства независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства, если брачным договором между супругами не установлено иное. Однако, как пояснил Пленум ВС РФ в постановлении от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» (п. 33), переживший супруг вправе подать заявление об отсутствии его доли в имуществе, приобретенном во время брака с наследодателем, и в этом случае все это имущество входит в состав наследства умершего супруга. В связи с этим нотариусу надлежит уточнять вопрос о составе наследства наследодателя у пережившего супруга.

    Не подлежат включению в состав наследства неимущественные нрава и другие нематериальные блага, а также права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. Кроме того, не могут входить в состав наследства права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается ГК РФ или другими федеральными законами. Также согласно ст. 8.1 Федерального закона от 26.11.2001 № 147-ФЗ «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» не включаются в состав наследства находящиеся на вкладе в Сберегательном банке РФ денежные средства, в отношении которых вкладчиком в соответствии со ст. 561 Гражданского кодекса РСФСР было сделано распоряжение о выдаче вклада в случае своей смерти.

    В качестве лиц, к которым переходит имущество умершего гражданина, т.е. наследниками, могут выступать:

  • – граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства;
  • – юридические лица, существующие на день открытия наследства;
  • – Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования;
  • – иностранные государства и международные организации.
  • Согласно ст. 1111 ГК РФ наследование осуществляется по завещанию и по закону. При этом наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных ГК РФ. К наследованию но закону могут призываться граждане, а когда речь идет о выморочном имуществе – Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования. К наследованию по завещанию могут призываться граждане, юридические лица, Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования, иностранные государства и международные организации.

    Правила наследования выморочного имущества применяются в случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования, либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника. Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования призываются к наследованию выморочного имущества в зависимости от того, какой объект им является. Например, выморочное имущество в виде находящегося на соответствующей территории РФ жилого помещения, земельного участка с расположенными на нем зданиями, сооружениями, иными объектами недвижимого имущества, а также доля в праве общей долевой собственности на все перечисленные объекты недвижимости переходит в порядке наследования по закону в собственность городского или сельского поселения, муниципального района (в части межселенных территорий) либо городского округа, в пределах территории которых данное имущество расположено, а если оно расположено в субъекте РФ – городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге – в собственность указанного субъекта РФ. Иное выморочное имущество переходит в собственность Российской Федерации.

    Следует отмстить, что не все граждане могут призываться к наследованию. Закон определяет категорию недостойных наследников, которые не наследуют ни по закону, пи по завещанию. Недостойными наследниками признаются граждане, которые умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию, либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Согласно разъяснениям Пленума ВС РФ в постановлении от 29.05.2012 № 9 (п. 19) в указанных случаях вынесения решения суда о признании наследника недостойным не требуется, а гражданин исключается из состава наследников нотариусом при предоставлении ему вступившего в законную силу приговора или решения суда, которым подтверждены обстоятельства, являющиеся основанием для отстранения от наследования. Указанные недостойные наследники могут быть допущены к наследованию по завещанию, только если наследодатель после утраты ими права наследования завещал им имущество. Также запрещено наследование по закону родителей после детей, в отношении которых родители были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства. Кроме того, отстраняются от наследования по закону граждане, злостно уклонявшиеся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя, установленных решением суда о взыскании алиментов. Для отстранения от наследования в этом случае необходимо соответствующее решение суда.

    При определении круга наследников нотариусы также руководствуются п. 2 ст. 1114 ГК РФ, в соответствии с которым граждане, умершие одновременно (коммориенты) не наследуют друг после друга, а открывшееся наследство в этих случаях переходит наследникам каждого из них. Пленум ВС РФ в постановлении от 29.05.2012 № 9 (п. 16) пояснил, что одновременной следует считать смерть граждан в один и тот же день, соответствующий одной и той же календарной дате, которая определяется порядковым номером календарного дня, порядковым номером или наименованием календарного месяца и порядковым номером календарного года. В свою очередь, календарным днем следует признавать период времени продолжительностью 24 часа, за начало и окончание которого принимаются моменты времени, соответствующие 00 ч 00 мин 00 с и 24 ч 00 мин 00 с и исчисляемые по местному времени.

    Наследство открывается по последнему месту жительства умершего гражданина, а если оно неизвестно или находится за пределами Российской Федерации, то местом открытия наследства в России признается место нахождения наследственного имущества, которым обладал наследодатель на день своей смерти.

    2. По общему правилу переход прав на наследственное имущество от наследодателя к наследникам подтверждается свидетельством о праве на наследство. В некоторых случаях вопрос о переходе прав на наследство решается в судебном порядке.

    Во внесудебном порядке оформление наследственных прав отнесено к компетенции нотариусов. До 2011 г. свидетельства о праве на наследство могли выдавать и консульские должностные лица. Однако с принятием Консульского устава РФ указанные лица не могут совершать данное нотариальное действие, поэтому в настоящее время выдавать свидетельства о праве на наследство вправе только нотариусы.

    Для выдачи свидетельства о праве на наследство нотариусы при открытии наследства в Российской Федерации заводят наследственное дело. На открывшееся наследство может быть заведено только одно наследственное дело. В соответствии с п. 124 Правил нотариального делопроизводства основанием для начала производства но наследственному делу является получение нотариусом первого документа, свидетельствующего об открытии наследства, которым может быть заявление о принятии наследства, о выдаче свидетельства о праве на наследство, об отказе от наследства, о принятии мер к охране наследственного имущества, об управлении наследственным имуществом, о вынесении постановления о выплате денежных средств на достойные похороны наследодателя, о выдаче свидетельства о праве собственности пережившего супруга на долю в общем имуществе супругов, о согласии быть исполнителем завещания, о выдаче свидетельства, удостоверяющего полномочия исполнителя завещания, и т.п.

    Для подтверждения факта и времени смерти гражданина нотариусу представляется свидетельство о смерти, а для подтверждения места открытия наследства – документ, удостоверяющий регистрацию наследодателя по месту жительства или по месту пребывания в пределах территории РФ в органах регистрационного учета граждан Российской Федерации. В некоторых случаях факт места открытия наследства может быть установлен решением суда, при принятии которого суд учитывает длительность проживания наследодателя в конкретном месте на момент открытия наследства, нахождение в этом месте наследственного имущества и другие обстоятельства, свидетельствующие о преимущественном проживании наследодателя в этом месте.

    Свидетельство о праве на наследство может быть выдано только наследникам, принявшим наследство в порядке, установленном законом. Исключением из этого правила является лишь наследование выморочного имущества, для приобретения которого согласно п. 1 ст. 1152 ГК РФ принятия наследства не требуется.

    Принятие наследства – это не обязанность, а право наследника, поскольку наследник может не принимать наследство либо отказаться от него. Принятие наследства наследниками по закону или по завещанию допускается либо путем подачи нотариусу заявления о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство, либо путем совершения действий, свидетельствующих о его фактическом принятии. Действиями наследника, свидетельствующими о фактическом принятии им наследства, закон, в частности, пока не доказано иное, признает:

  • – вступление во владение или в управление наследственным имуществом;
  • – принятие мер по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;
  • – оплата за свой счет расходов на содержание наследственного имущества;
  • – оплата за свой счет долгов наследодателя или получение от третьих лиц причитавшихся наследодателю денежных средств.
  • В качестве указанных действий судебная практика признает, например, такие действия, как: вселение наследника в принадлежавшее наследодателю жилое помещение или проживание в нем на день открытия наследства (в том числе без регистрации наследника по месту жительства или по месту пребывания), обработка наследником земельного участка, подача в суд заявления о защите своих наследственных прав, обращение с требованием о проведении описи имущества наследодателя, осуществление оплаты коммунальных услуг, страховых платежей, возмещение за счет наследственного имущества расходов, предусмотренных ст. 1174 ГК РФ, а также иные действия но владению, пользованию и распоряжению наследственным имуществом. При этом допускается, что названные действия могут быть совершены как самим наследником, так и по его поручению другими лицами, но обязательно в течение шестимесячного срока, установленного для принятия наследства.

    Разрешая вопрос о фактическом принятии наследником наследственного имущества, нотариусу следует принимать во внимание позицию ВС РФ о том, что наличие у наследника совместного с наследодателем права общей собственности на имущество, доля в праве на которое входит в состав наследства, само по себе не свидетельствует о фактическом принятии наследства наследником. Равно как не свидетельствует о фактическом принятии наследства и получение наследником компенсации на оплату ритуальных услуг и социального пособия на погребение наследодателя.

    Кроме того, не всегда совершенные наследником действия, которые могут свидетельствовать о принятии наследства (например, проживание совместно с наследодателем, уплата долгов наследодателя), являются направленными действиями наследника для приобретения наследства. Такие действия могут совершаться наследником и в иных целях. Поэтому нотариусу следует уточнять целевую направленность совершения указанных действий наследником. Наследник, совершивший такие действия, вправе доказывать отсутствие у него намерения принять наследство. Для этого наследнику необходимо будет представить нотариусу соответствующие доказательства или решение суда об установлении факта непринятия наследства.

    Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства. Но если призываемый к наследованию наследник отказался от наследства либо отстранен от наследования как недостойный наследник, то другие наследники, призываемые к наследованию вследствие наступления указанных причин, могут принять наследство в течение шести месяцев со дня возникновения у них права наследования. Для лиц, право наследования которых возникает только вследствие непринятия наследства другим наследником, установлен иной срок для принятия наследства – они могут принять наследство в течение трех месяцев со дня окончания шестимесячного срока, исчисляемого со дня открытия наследства. Течение сроков принятия наследства начинается на следующий день после календарной даты, которой определяется возникновение у наследников права на принятие наследства, а заканчивается – в последний месяц установленного законом шести- или трехмесячного срока в такой же по числу день, которым определяется его начало. Например, по наследству, открывшемуся 30 сентября 2019 г., шестимесячный срок принятия наследства начинает течь с 1 октября 2019 г. и заканчивается 30 марта 2019 г. Если день начала течения срока не определен, то срок принятия наследства истекает в последний месяц установленного законом шести- или трехмесячного срока в день, соответствующий дню вступления решения суда в законную силу, дню отказа наследника от наследства или отстранения недостойного наследника, дню окончания шестимесячного срока принятия наследства.

    Заявления о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство могут быть переданы нотариусу как на личном приеме, так и направлены ему по почте. Если заявление наследника пересылается нотариусу по почте, то законом предусмотрено обязательное свидетельствование подлинности подписи наследника на этом заявлении нотариусом либо иным уполномоченным лицом.

    В заявлении о принятии наследства наследником кроме сведений о себе указывается информация следующего характера: волеизъявление наследника о принятии наследства, основание наследования, фамилия, имя, отчество наследодателя, дата его смерти и последнее место жительства, дата подачи заявления, а также иные известные наследнику сведения в отношении других наследников, о составе и месте нахождения наследственного дела и др.

    Заявление о принятии наследства не требуется, если наследник совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии им наследства. Для подтверждения фактического принятия наследства нотариусу могут быть, например, представлены:

  • – справки жилищно-коммунальных организаций или органов местного самоуправления, миграционной службы о совместном проживании наследника с наследодателем на день смерти последнего, о проживании наследника в наследуемом жилом помещении;
  • – справки органов местного самоуправления, органов управления жилищных, жилищно-строительных, гаражных кооперативов, садоводческих и дачных некоммерческих объединений об использовании наследником имущества, входящего в состав наследства (например, о пользовании гаражом, об обработке земельного участка, о ремонте дачи и т.п.);
  • – квитанции об оплате налогов, страховых, коммунальных платежей, взносов в кооперативы и других платежей в отношении наследуемого имущества или справки соответствующих органов, содержащие сведения о получении данными органами денежных средств от наследника;
  • – договоры с юридическими лицами о проведении ремонта наследуемого имущества, о сдаче имущества в аренду, установке охранной сигнализации и т.п.;
  • – квитанции о возврате кредита, полученного наследодателем, или иного долга наследодателя, выданные банком или другой организацией или физическим лицом;
  • – копия искового заявления наследника к лицам, неосновательно завладевшим наследственным имуществом, о выдаче данного имущества с отметкой суда о принятии дела к производству и определение суда о приостановлении выдачи свидетельства о праве на наследство;
  • – другие документы о совершении наследником действий, свидетельствующих о принятии наследства [1] .
  • При отсутствии у наследника возможности представить документы, подтверждающие совершение им действий, свидетельствующих о фактическом принятии им наследства, факт принятия наследства может быть установлен судом.

    В случае фактического принятия наследства наследник подает нотариусу заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство.

    При принятии заявлений нотариус в обязательном порядке уточняет место открытия наследства и проверяет соблюдение наследником установленного законом срока для принятия наследства.

    В случае пропуска наследником срока нотариус отказывает в совершении нотариального действия и рекомендует наследнику обратиться в суд общей юрисдикции для восстановления срока и признания наследника принявшим наследство. Вместе с тем наследник, пропустивший установленный для принятия наследства срок, может быть признан принявшим наследство и без судебного разбирательства в случае, если другие наследники, принявшие наследство в установленный срок, выразят об этом согласие в письменной форме. Такое согласие дается в присутствии нотариуса. При невозможности выразить согласие в присутствии нотариуса ему представляется согласие указанных наследников с засвидетельствованной подлинностью их подписей нотариусом, должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия или лицом, уполномоченным удостоверять доверенности в соответствии с п. 2 ст. 185.1 ГК РФ.

    Согласно ст. 61 Основ о нотариате нотариус, получивший сообщение об открывшемся наследстве, обязан известить об этом наследников, место жительства или работы которых ему известно. Нотариус может также произвести вызов наследников путем помещения публичного извещения или сообщения об этом в средствах массовой информации.

    В рамках наследственного дела нотариус вправе истребовать документы и сведения, необходимые для удостоверения наследственных прав, например о наличии оснований наследования, о принадлежности наследодателю наследственного имущества, о составе, месте нахождения, стоимости имущества и др. При необходимости возмещения за счет денежных средств наследодателя расходов по организации его похорон нотариус также рассматривает поступившее по данному вопросу заявление и выносит соответствующее постановление.

    3. Завершающим этапом в оформлении наследственных прав наследников является выдача им свидетельства о праве на наследство. В зависимости от оснований наследования свидетельство выдается о праве на наследство по завещанию или о праве на наследство по закону.

    При оформлении наследственных прав на выморочное имущество нотариусом выдастся свидетельство о праве на наследство по закону. В данном случае свидетельство выдается уполномоченному органу в зависимости от того, в чью собственность переходит выморочное имущество. Уполномоченным органом при переходе выморочного имущества в собственность Российской Федерации является Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в лице его территориальных органов, которое от имени Российской Федерации осуществляет полномочия по принятию выморочного имущества и управлению им (п. 3.35 Положения о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденного постановлением Правительства РФ от 05.06.2008 № 432), а при переходе выморочного имущества в собственность городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальных образований – их соответствующие органы в рамках компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов.

    При оформлении свидетельства о праве на наследство нотариус предварительно анализирует все документы, имеющиеся в наследственном деле: заявления наследников о принятии наследства, документы, подтверждающие степень родства, брачные и иные отношения наследников с наследодателем, завещания, возможные отмены завещаний, завещательные отказы и возложения, заявления об отказе от наследства, основания приращения наследственных долей, имеющиеся судебные решения, другие документы и сведения. Одновременно нотариус выясняет, нет ли других наследников, подлежащих призванию к наследованию, а также уточняет, нет ли среди наследников, принявших наследство, недостойных наследников. При оформлении свидетельства о праве наследования по завещанию нотариус помимо прочего проверяет соответствие завещания по форме и содержанию требованиям закона, осуществляет толкование завещания исходя из буквального смысла содержащихся в нем слов и выражений, выясняет круг лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве. При наличии обременения наследственного имущества нотариус разъясняет наследникам о возникающих в этой связи правоотношениях.

    Свидетельство о праве на наследство выдается при наличии всех необходимых документов и сведений.

    Получение свидетельства о праве на наследство является правом, а не обязанностью наследников. Кроме того, законодательством в отличие от срока принятия наследства не установлен ограничительный срок для обращения за получением свидетельства о праве на наследство, и наследники, своевременно принявшие наследство, могут обратиться за получением такого свидетельства в любое время по истечении срока принятия наследства. Следует отметить, что в ст. 1163 ГК РФ предусмотрена возможность выдачи свидетельства о праве на наследство до истечения шести месяцев со дня открытия наследства при условии, если у нотариуса имеются достоверные данные о том, что кроме лиц, обратившихся за выдачей свидетельства, иных наследников, имеющих право на наследство или его соответствующую часть, нет. Однако указанная норма ГК РФ практически не применяется, за исключением случаев, когда нотариуса обязывают выдать досрочно свидетельство о праве на наследство по решению суда.

    В зависимости от желания наследников свидетельство о праве на наследство выдается нотариусом всем наследникам вместе или каждому в отдельности. Также по просьбе наследников свидетельство может быть выдано на все наследственное имущество в целом или на его отдельные части. В таком же порядке выдается свидетельство и при наследовании выморочного имущества.

    В нотариальной практике нередки случаи, когда после выдачи свидетельства о праве на наследство выявляется новое наследственное имущество. Тогда нотариус в соответствии со ст. 1162 ГК РФ выдает дополнительное свидетельство о праве на наследство.

    Выдача нотариусом свидетельства о праве на наследство может быть приостановлена в соответствии с требованиями закона. Например, законодательными актами предусмотрены следующие случаи обязательного приостановления выдачи нотариусом свидетельства о праве на наследство:

  • – получение от суда сообщения о поступлении в суд заявления заинтересованного лица об оспаривании завещания, права на наследство других наследников, состава наследственного имущества и др. В этом случае выдача свидетельства о праве на наследство приостанавливается до разрешения дела судом (ст. 41 Основ о нотариате);
  • – наличие постановления суда (п. 3 ст. 1163 ГК РФ) о приостановлении выдачи свидетельства о праве на наследство. В этом случае выдача свидетельства о праве на наследство приостанавливается на установленный судом срок;
  • – наличие зачатого, но еще не родившегося наследника. В этом случае свидетельство о праве на наследство приостанавливается до получения нотариусом сведений о факте рождения ребенка живым либо об отсутствии такого наследника (п. 3 ст. 1163 ГК РФ).
  • При выдаче свидетельства о праве на наследство на имя несовершеннолетних либо недееспособных наследников на нотариуса возлагается обязанность по обеспечению охраны их имущественных интересов. В указанных целях нотариус обязан поставить в известность о выдаче свидетельства на имя указанных наследников орган опеки и попечительств по месту жительства этих наследников.

    Свидетельство о праве на наследство выдается по формам, утвержденным приказом Минюста России 10.04.2002 № 99. В зависимости от конкретной ситуации применяется одна из 12 утвержденных в настоящее время форм свидетельств о праве на наследство. Приведем две основные формы таких свидетельств.

    О ПРАВЕ НА НАСЛЕДСТВО ПО ЗАКОНУ

    Дата (число, месяц, год) выдачи свидетельства прописью

    Я, (фамилия, имя, отчество), нотариус (наименование государственной нотариальной конторы или нотариального округа) удостоверяю, что на основании статьи (номер статьи, соответствующий очереди призываемого к наследованию круга наследников) Гражданского кодекса Российской Федерации наследником указанного в настоящем свидетельстве имущества (фамилия, имя, отчество наследодателя), умершего (дата смерти), является:

    Указание обременений при их наличии.

    Право (указывается вид права) на (наименование объекта) подлежит регистрации в (указывается полное наименование регистрирующего органа).

    Наследственное дело № ____

    Зарегистрировано в реестре за № ____.

    Взыскано госпошлины (по тарифу): _________________

    Печать Нотариус Подпись

    О ПРАВЕ НА НАСЛЕДСТВО ПО ЗАВЕЩАНИЮ

    Место выдачи свидетельства (село, поселок, район, город, край, область, республика полностью)

    Я, (фамилия, имя, отчество), нотариус (наименование государственной нотариальной конторы или нотариального округа) удостоверяю, что на основании завещания, удостоверенного (указываются дата удостоверения завещания, инициалы, фамилия, должность лица, удостоверившего завещание, наименование нотариального округа, государственной нотариальной конторы либо соответствующей организации, реестровый или порядковый номер регистрации завещания), наследником указанного в завещании имущества (фамилия, имя, отчество наследодателя), умершего (дата смерти), является:

    – (родственные и иные отношения с наследодателем, фамилия, имя, отчество наследника, его дата рождения и место постоянного жительства или преимущественного пребывания, реквизиты документа, удостоверяющего личность наследника).

    Наследство, на которое выдано настоящее свидетельство, состоит из: (указывается объект наследования, его характеристика, стоимость, а также в отношении движимого имущества, подлежащего учету, – место учета, наименование регистрирующего органа, реквизиты свидетельства о регистрации, реквизиты паспорта транспортного средства, в отношении недвижимого имущества – его местонахождение, кадастровый номер), принадлежащего наследодателю (указывается вид права) на основании (указываются реквизиты правоустанавливающего документа, при его нотариальном удостоверении и (или) государственной регистрации – инициалы и фамилия нотариуса, наименование государственной нотариальной конторы или нотариального округа, дата удостоверения и реестровый номер, дата, номер государственной регистрации сделки, наименование регистрирующего органа. В случае регистрации права указывается наименование регистрирующего органа, дата регистрации, серия и номер праворегистрирующего документа о регистрации права. Если регистрация права не проводилась, то это указывается).

    Настоящее свидетельство подтверждает возникновение права собственности на вышеуказанное наследство.

    Удостоверение право на наследство

    Свидетельство о праве на наследство является основным документом, подтверждающим право наследника на наследственное имущество, а также дающим ему право распоряжаться таким имуществом.

    Выдается свидетельство о праве на наследство нотариусом по месту открытия наследства (последнее место жительства наследодателя) по письменному заявлению наследника, принявшего в установленном порядке наследство, в сроки, установленные статьей 1154 Гражданского кодекса Российской Федерации (по общему правилу, по истечении шести месяцев со дня открытия наследства).

    Для выдачи свидетельства о праве на наследство нотариусу должны быть представлены необходимые документы и сведения, в частности, подтверждающие факт смерти наследодателя, время и место открытия наследства, состав и место нахождение наследственного имущества.

    Подробнее об этом нотариальном действии можно прочитать в статье «Оформление наследства»

    Расширенная информация и консультация в разделе «Советы нотариуса»

    Смотреть все актуальные новости

    Купить электронную версию журнала могут только зарегистрированные пользователи. Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь .

    Произошла ошибка повторите попытку позже.

    Функционал находится в разработке, покупка журналов будет доступна в ближайшее время.

    Федеральная нотариальная палата (ФНП) – это некоммерческая организация, основанная на принципах самоуправления, саморегулирования и самофинансирования. Она объединяет всех нотариусов России посредством обязательного коллективного членства в ней нотариальных палат субъектов РФ. Нотариальные палаты субъектов РФ в свою очередь основаны на обязательном членстве в них всех нотариусов, занимающихся частной практикой на территории того или иного региона.

    ФНП осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Основами законодательства Российской Федерации о нотариате, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», другими правовыми актами органов государственной власти, международными договорами, Уставом ФНП, а также Профессиональным кодексом нотариусов Российской Федерации. При этом Палата обладает всеми правами юридического лица с полной финансово-хозяйственной самостоятельностью и аппаратом, позволяющим эффективно реализовывать возложенные на нее законодательством и Уставом функции по организации нотариальной деятельности, контрольные полномочия и представлять интересы нотариального сообщества в органах государственной власти.

    На данный момент Федеральная нотариальная палата объединяет 84 нотариальные палаты субъектов Российской Федерации.

    127006, Москва, Долгоруковская, 15, стр. 4-5

    Читайте так же:  Штраф гибдд тюмень по правам